Уход за лицом

Защита интеллектуальной собственности кратко. Понятие, виды и объекты интеллектуальных прав. Исключительное право. Защита интеллектуальных прав. Иные виды интеллектуальных прав

Защита интеллектуальной собственности кратко. Понятие, виды и объекты интеллектуальных прав. Исключительное право. Защита интеллектуальных прав. Иные виды интеллектуальных прав

Наверняка многие граждане, даже сами того не подозревая, в жизни сталкивались с вопросами охраны и использования интеллектуальной собственности. Например, устанавливая компьютерную игру, мы всегда ставим галочку, что согласны с условиями лицензионного соглашения, тем самым обязуясь не распространять копии этой игры как охраняемого произведения и соблюдать некоторые иные обязанности. На слуху у некоторых также термины «патент», «товарный знак» и т.д. Во всех этих случаях мы имеем дело с интеллектуальной собственностью. Общественные отношения, складывающиеся по поводу создания, охраны и использования таких объектов, регулируются интеллектуальным правом (более подробно об этом можно прочитать в ).

Понятие интеллектуальной собственности и ее признаки

В соответствии со статьей 1255 Гражданского кодекса РФ интеллектуальной собственностью признаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым законом предоставлена охрана. Для того чтобы лучше уяснить, каким признакам должны отвечать объекты, признаваемые интеллектуальной собственностью, обратимся к науке гражданского права. Так, выделяются следующие характерные черты:

  1. Нематериальность;
  2. Связанность с имущественными отношениями;
  3. Объективная выраженность;
  4. Новизна;
  5. Искусственность создания.

Сюда же можно отнести единственный признак, указанный в ГК РФ – предоставление охраны законом.

Итак, разберемся с каждым признаком.

Нематериальность означает, что произведение, изобретение, иные объекты всегда существуют в идеальной, а не в материальной форме. Этим они отличаются от объектов права собственности, поскольку последние можно ощутить физически (например, прикоснуться к движимой или недвижимой вещи), что невозможно, если мы говорим об объектах интеллектуального права. Безусловно, мы можем ощутить книжный переплет или прикоснуться к телефону, являющемуся по содержанию изобретением, но это лишь форма, о ней мы более подробно скажем ниже.

Связанность с имущественными отношениями означает, что результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а равно и права на них могут выступать в гражданском обороте, например, в договорах купли-продажи, залога и т.д. В этом и выражается связь. Этот признак позволяет отграничивать объекты интеллектуальной собственности от нематериальных благ – здоровья, жизни, совести, т.к. последние в гражданском обороте не участвуют и, что вполне очевидно, с ними нельзя совершать сделок.

В качестве четвертого признака выступает новизна. Она означает, что созданный объект должен быть уникальным, ранее не известным другим лицам. Вместе с тем содержание принципа новизны для объектов авторского, патентного права и средств индивидуализации значительно различается, что связано с особенностями правового регулирования каждой из этих групп. Более подробно об этом можно узнать из статей, посвященных конкретно этим объектам, которые можно найти на нашем сайте.

Искусственность создания – это пятый признак интеллектуальной собственности. Суть его состоит в том, что объекты, на которые распространяется правовое регулирование частью четвертой ГК РФ, должны быть созданы в результате творческой деятельности человека. Из этого следует, что, объекты естественного происхождения (например, природные) априори не могут охраняться интеллектуальным правом.

Указанный в ГК РФ признак – предоставление правовой охраны – имеет самое важное значение, что связано со следующим. В международных конвенциях содержится открытый перечень объектов, однако Гражданский кодекс предусматривает исчерпывающий перечень, в котором закреплено шестнадцать объектов. Следовательно, только на них охрана и распространяется, остальные объекты, хотя в целом и отвечают упомянутым признакам (например, научные открытия), но к интеллектуальной собственности не относятся.

Сегодня существенной проблемой в интеллектуальном праве остается правовой статус доменных имен – символьных обозначений, указанных в адресной строке Интернет-сайтов. Хотя они и отвечают всем пяти названным признакам, но законодатель не стремится включить их в перечень и обеспечить охрану, поэтому в случае совпадения доменных имен и товарных знаков, спор решается в пользу владельцев последних (см., например, Определение Первореченского районного суда г. Владивостока от 21 июня 2011 года № 2- 2574/11)

Виды объектов интеллектуальной собственности

Теперь определим, что включается в перечень объектов в соответствии с действующим гражданским законодательством. Видный отечественный цивилист и специалист в области интеллектуального права, А.П. Сергеев, предложил разделять все объекты на две группы – объекты авторских и смежных прав , объекты права промышленной собственности . Рассмотрим место каждого объекта:

К первой группе по этой классификации относятся:

  1. Объекты авторских прав:
    а) Произведения науки, литературы и искусства;
    б) Программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ), которые законодатель приравнял по правовому статусу к произведениям, хотя и с некоторыми особенностями.
  2. Объекты смежных прав:
    а) Исполнения;
    б) Фонограммы;
    в) Базы данных;
    г) Сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания;
    д) Произведения, которые обнародованы после перехода в общественное достояние.

В свою очередь к объектам промышленной собственности относятся:

  1. Объекты патентного права:
    а) Изобретения;
    б) Полезные модели;
    в) Промышленные образцы
  2. Средства индивидуализации:
    а) Фирменные наименования;
    б) Коммерческие обозначения;
    в) Товарные знаки;
    г) Наименования мест происхождения товаров.
  3. Нетрадиционные объекты:
    а) Селекционные достижения;
    б) Топологии интегральных микросхем;
    в) Секреты производства (ноу-хау).

Между объектами первой и второй группы существуют значительные отличия. Так, авторские права на интеллектуальную собственность не требуют регистрации, возникают у автора в силу факта создания объекта. Кроме того, сами произведения напрямую не связаны с предпринимательской деятельностью и производством, относятся по большому счету к культурной сфере.

По-другому обстоит дело с объектами второй группы. Средства индивидуализации широко применяются в предпринимательстве, индивидуализируя коммерческие организации, предприятия, товары. Значение объектов патентного права и нетрадиционных объектов в том, что они служат инструментами оптимизации, развития производства. Исключительные права на почти все эти объекты подлежат регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ (Роспатенте) или в ряде случаев другими органами (например, регистрацией селекционных достижений занимается Министерство сельского хозяйства РФ).

По мере человеческой эволюции развивались также правовые отношения, которые могут возникать между людьми и их имуществом, собственностью. Во времена Древнего Рима вопрос по поводу имущества решался достаточно просто - посредством возложения виндикты на вещь. Существовал даже одноимённый судебный процесс по признанию или отчуждению имущественных прав. Однако по мере своего развития люди понимали, что далеко не каждое право имеет материальное проявление. Другими словами, не на все можно указать пальцем и сказать: «Это моё!»

Таким образом, учёные-юристы стали разрабатывать специальные категории, дабы хоть как-то регламентировать подобного рода права. Вследствие научных поисков появилась специфическая подотрасль гражданской отрасли: интеллектуальное право. Помимо наличия комплекса прав и обязанностей, в ней был также разработан специальный механизм защиты, о чём пойдёт речь далее в статье.

История развития подотрасли

Сфера интеллектуальной собственностиформировалась на протяжении развития самого человечества. Условно историю этой подотрасли можно разделить на несколько основных этапов, а именно:

- Первый этап характеризуется возникновением книгопечатанья. С этого момента люди не просто издавали собственные труды, но и обретали вследствие этого определённые права. Именно тогда и появляется авторское право, которое было закреплено на Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 года.

- На втором этапе сформировалось патентное право, а точнее, его прообраз. Это было связано с развитием фабричных отношений и промышленной революцией. Люди, работающие в этой сфере, начали вводить в процесс производства новые технологии. Таким образом, каждый был заинтересован, чтобы его изобретение было исключительным, а идею функциональности ноу-хау не перенимали другие исследователи. Отсюда и начало своё развитие патентное право.

- Третий этап припадает на XX-XXI века, когда научные открытия совершались чуть ли не каждый день. Интернет повлёк за собой появление научного сообщества, а также во многом развил правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Это привело к появлению всемирных организаций, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности (ВОИС, ВТО и т. п.).

Интеллектуальная собственность - понятие

Учитывая большую развитость данного составляющего аспекта гражданского права, необходимо выделить его понятие. Таким образом, интеллектуальная собственность - этоправо исключительного характера, закреплённое законом, а также совокупность личных неимущественных прав автора на результаты его интеллектуальной деятельности или же средства индивидуализации. Законодатель в этой сфере устанавливает определённого характера монополию, дабы автор использовал результаты своей работы самолично.

В этом случае любое использование подобных результатов иными, третьими лицами, разрешено исключительно с дозволения автора. Также интеллектуальная собственность - это определённая совокупность форм защиты своих плодов от несанкционированного использования.

Объекты, которые относятся к праву интеллектуальной собственности

Использование интеллектуальной собственностиосуществляется посредством объектов, которые к ней относятся. Перечень их был впервые озвучен на Стокгольмской Конвенции в 1967 году. Также на этом мероприятии была учреждена Согласно её документам, к объектам можно отнести:

Художественные, научные, литературные произведения;

Деятельность артистов (звукозаписи, телевизионные и радиопередачи);

Всевозможные изобретения абсолютно во всех областях жизнедеятельности человека;

Промышленные образцы;

Фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки и т. п.;

Иные права, которые можно отнести к категории интеллектуальной собственности.

Охрана интеллектуальной собственности также распространяется на географические указания происхождения товара, доменные наименования, новые сорта растений, базы данных, микросхемы и т. п. Этот список не является исчерпывающим, потому что общественные отношения развиваются постоянно, что приводит к появлению новых плодов интеллектуальной деятельности человека.

Заблуждение в понимании терминов

Понятие «интеллектуальная собственность» является цельным. Входящие в термин слова ни в коем случае не могут трактоваться отдельно друг от друга, потому что теряется сам смысл названия подотрасли. Этот факт достаточно важен, так как даже некоторые учёные, не понимая столь важного факта, употребляют слова «интеллектуальная» и «собственность» отдельно, что вводит иных людей в заблуждение по поводу правовой сферы данной составляющей гражданского права. Отсюда следует, что интеллектуальная собственность - это не только правовая, но и специфическая лингвистическая категория.

Анализируя отечественную отрасль гражданского права, можно выделить различные виды интеллектуальных прав, которые классифицируются в зависимости от объекта, а точнее, плодов человеческой деятельности.

Авторское право и смежные права

Правом авторским регулируются общественные отношения, которые возникают вследствие создания, использования научных, литературных произведений искусства. В этом случае используется категория «произведение», дабы подчеркнуть оригинальность творческого результата человека. Помимо того, этот результат должен иметь объективную, материализованную форму. Защита прав интеллектуальной собственности в сфере авторства не распространена на идеи, способы, методы, концепции, факты и открытия.

Что касается смежных прав, то они достаточно близки к авторским. Необходимость создания подобного рода категории появилась на рубеже XX - XXI столетия. Она прежде всего касается тех случаев, когда результат интеллектуальной работы недостаточно «хорош» для признания его произведением. Тем не менее его правовая охрана просто необходима, ведь человек затрачивает определённые ресурсы для создания конкретного результата. Сфера смежных прав распространена на исполнительскую деятельность музыкантов, эфирные вещания и иные подобные объекты.

Патентное право

Совокупность правовых норм, которыми регулируются отношения в сфере защиты изобретений, а также новых моделей и образцов промышленного характера, называется патентным правом. Оно развилось во времена промышленной революции, о чём уже говорилось ранее в статье. На сегодняшний день патентное право активно используется практически во всех странах мира. С его помощь люди «возводят» юридическую защиту своих изобретений, дабы уберечься от фактического хищения идеи.

Достаточно часто всю совокупность объектов патентного права объединяют термином «промышленная собственность». Патенты выдаются специальными органами исполнительной власти. В Российской Федерации таковым является "Роспатент".

Права на средства индивидуализации товаров

Защита интеллектуальной собственности распространена на товаров. К таковым можно отнести товарные наименования, географические обозначения и доменные имена. В экономической среде все представленные средства объединены в единый институт маркетингового обозначения. Потребность в выделении интеллектуального права на средства индивидуализации появилась вследствие развития и глобального роста мирового рынка. Чтобы обеспечить неприкосновенность торговых марок и других подобных объектов, были созданы специальные способы их учёта и защиты. Впервые средства индивидуализации официально закрепились в Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Права на сорта растений и производственные секреты

К производственным секретам можно отнести любого рода знания, умения и информацию, которая подпадает под категорию коммерческой тайны. При этом подобного рода сведения должны обладать уникальными аспектами, которые могут быть применимы для конкурентного преимущества.

Правом интеллектуальной собственности также определена защита работы селекционеров, которые периодически выводят новые уникальные сорта растений.

Обоснование интеллектуальной собственности

Причины, которыми защита интеллектуальной собственности обосновывается, возникают вследствие определённых стремлений государственной власти. Благодаря им создаются законы, которыми регулируют общественные отношения в представленной правовой сфере. Как правило, стремления мотивированы следующими аспектами:

Посредством созданной охраны побудить желание создавать что-то новое у других субъектов гражданского права;

Официально признать создателей плодов интеллектуальной работы;

Создать механизм вознаграждения творчества;

Всевозможным образом содействовать развитию национальной культуры и промышленности, а также представлять государство на международной арене достойным образом.

Нарушения в сфере интеллектуального права

Учитывая тот факт, что интеллектуальная собственность - это совокупность прав и обязанностей отдельных лиц в представленной сфере, государство обеспечивает юридическую охрану этой категории. Для создания грамотной стратегии защиты интеллектуальной собственности необходимо знать, какие существуют нарушения. На сегодняшний день можно выделить ряд следующих нарушений:

Распространение или использование объектов, которые содержат методы, описанные или содержащиеся в патентах.

Ввоз на территорию Российской Федерации контрафактного товара.

Любые действия, направленные на обход существующих способов защиты авторских и смежных прав, а также распространение объектов для этих целей.

Изменение или подделка информации, которая имеет интеллектуальную ценность или связана с результатами

Нарушения прав на географическое обозначение товаров.

Иные нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что в каждой стране существует специальная служба по интеллектуальной собственности,которая занимается вопросами защиты данной категории, а также в некоторых случаях рассматривает споры по факту нарушения прав граждан.

Охрана интеллектуальной собственности на международном уровне

За последние несколько лет возросла роль такой категории, как международная интеллектуальная собственность. Чаще всего этим высказыванием объединяются не только права организаций в этой сфере, но и международно-правовые формы защиты. На сегодняшний день наиболее известной всемирной организацией, занимающейся защитой и развитием отрасли интеллектуальной собственности является ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности). Она была основана в 1967 году как составляющая часть ООН. Но лишь с 1974 года ВОИС начала заниматься непосредственно вопросами, связанными с интеллектуальной собственностью. В России локальным аналогом данной организации является Федеральная служба по интеллектуальной собственности,хотя её функции в некотором роде отличны от ВОИС.

Перед Всемирной организацией интеллектуальной собственностью стоит целый ряд специфических задач, с целью выполнения которых ВОИС была создана. Необходимо выделить наиболее приоритетные из них, а именно:

Всестороннее содействие сторонам в процессе подписания новых международно-правовых актов в сфере интеллектуальной собственности;

Модернизация законодательств государств с целью обеспечения более тесного сотрудничества в указанной сфере между странами;

Помощь государственным властям в создании и регулировании органов, деятельность которых направлена на обеспечение и защиту интеллектуальной собственности.

Конечно, существуют и другие направления деятельности ВОИС, потому что общественные отношения не стоят на месте, что приводит к появлению новых видов интеллектуальной собственности. Этот факт заставляет задуматься об изменении правового регулирования не только на локальном уровне, но и на международном.

История показывает высокий уровень эффективности ВОИС в процессе регулирования вопросов в сфере интеллектуальной собственности. С 1999 года и по сегодняшний день при содействии организации были подписаны соглашения, которыми регулируются ключевые аспекты интеллектуальной собственности на международно-правовом уровне (существуют такие виды как локальная, национальная и федеральная интеллектуальная собственность, в зависимости от территориального строения державы и её роли на мировой арене).

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Российская Федерация является одной из самых экономических развитых стран на сегодняшний день. Таким образом, управление интеллектуальной собственностьюпроизводится посредством специальных государственных служб. Таковой в России является "Роспатент". Её цель заключается в осуществлении функций, направленных на непосредственный контроль и надзор в сфере использования интеллектуальной собственности, а также обеспечения защиты интеллектуальной собственности, патентов, товарных знаков, географических наименований и т. п.

Сегодня основными функциями "Роспатента" являются:

Реализация норм Конституции РФ, законов, подзаконных нормативных актов, объектом которых является интеллектуальная собственность;

Проведение и контроль специальных экспертиз на объекты сферы интеллектуальной собственности, а также выдача специальных охранных документов на подобные объекты;

Лицензирование договоров и закрепление прав на объекты интеллектуальной собственности;

Надзор и контроль процесса уплаты патентных пошлин;

Регистрация и аттестация патентных поверенных.

Таким образом, управление интеллектуальной собственностью вРоссии осуществляется за счёт деятельности службы, в структуру которой входят специальные подведомственные организации, имеющие специфические задачи и функции.

Итак, в статье мы рассмотрели понятие интеллектуальной собственности, основные аспекты и виды данной подотрасли гражданского права, а также организации интеллектуальной собственности. Следует отметить тот факт, что данная сфера развивается все сильнее с каждым днём. Поэтому особенности правового регулирования интеллектуальной собственности являются наиболее приоритетными среди учёных-практиков сегодня.

Интеллектуальная собственность - в широком понимании термин означает закрепленные законом временное исключительное право , а также личные не имущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов на определенные формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых.

Право интеллектуальной собственности
Основные институты
Авторское право
Смежные права
Презумпция авторства
Патентное право
Изобретение
Полезная модель
Промышленный образец
Фирменное наименование
Товарный знак
Наименование места происхождения товара
Коммерческое обозначение
Ноу-хау (секрет производства)
Охрана новых сортов растений
Права особого рода
Базы данных
Топологии интегральных микросхем
Селекционное достижение

Понятие

Термин «интеллектуальная собственность» эпизодически употреблялся теоретиками - юристами и экономистами в XVIII и XIX веках , однако в широкое употребление вошел лишь во второй половине XX века , в связи с подписанием в 1967 году в Стокгольме Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Согласно учредительным документам ВОИС «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:

Позднее в сферу деятельности ВОИС были включены исключительные права, относящиеся к географическим указаниям , новым сортам растений и породам животных, интегральным микросхемам, радиосигналам, базам данных, доменным именам .

К «интеллектуальной собственности» часто причисляют законы о недобросовестной конкуренции и о коммерческой тайне, хотя они и не представляют по своей конструкции исключительных прав.

В юриспруденции словосочетание «интеллектуальная собственность» является единым термином, входящие в него слова не подлежат толкованию по отдельности. В частности, «интеллектуальная собственность» является самостоятельным правовым режимом (точнее даже - группой режимов), а не представляет собой, вопреки распространенному заблуждению, частный случай права собственности .

Виды интеллектуальных прав

Авторское право

Авторским правом регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. В основе авторского права лежит понятие «произведения», означающее оригинальный результат творческой деятельности, существующий в какой-либо объективной форме. Именно эта объективная форма выражения является предметом охраны в авторском праве. Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

Смежные права

Группа исключительных прав, созданная во второй половине XX- начале XXI веков, по образцу авторского права, для видов деятельности, которые являются недостаточно творческими для того, чтобы на их результаты можно было распространить авторское право. Содержание смежных прав существенно отличается в разных странах. Наиболее распространенными примерами являются исключительное право музыкантов-исполнителей, изготовителей фонограмм, организаций эфирного вещания..

Патентное право

Патентное право - система правовых норм, которыми определяется порядок охраны изобретений , полезных моделей , промышленных образцов (часто эти три объекта объединяют под единым названием - «промышленная собственность ») и селекционных достижений путем выдачи патентов .

Права на средства индивидуализации

Группа объектов интеллектуальной собственности, права на которые можно объединить в один правовой институт охраны маркетинговых обозначений. Включает в себя такие понятия, как: товарный знак , фирменное наименование , наименование места происхождения товара . Впервые правовые нормы об охране средств индивидуализации на международном уровне закреплены в Парижской конвенции по охране промышленной собственности , где товарным знакам посвящена большая часть конвенции, чем изобретениям и промышленным образцам.

Право на секреты производства (Ноу-хау)

Секреты производства (Ноу-хау) - это сведения любого характера (оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской деятельности.

Охрана новых сортов растений

Система правовых норм, которые регулируют авторские права на новые сорта растений селекционеров , путем выдачи патентов .

Недобросовестная конкуренция

Защита от недобросовестной конкуренции отнесена к интеллектуальной собственности в п. VIII ст. 2 Конвенции, учреждающей ВОИС. В юридической доктрине не выработано единого понятия недобросовестной конкуренции. В то же время, существует классификация актов недобросовестной конкуренции, которая приведена в п. 3 ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В частности, подлежат запрету:

  • все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
  • ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;
  • указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Идейные обоснования интеллектуальной собственности

Причины, по которым государства принимают национальные законы и присоединяются в качестве подписавшихся государств к региональным или международным договорам (или к тем и другим), регулирующим права интеллектуальной собственности, обычно обосновываются стремлением:

  • посредством предоставления охраны создать побудительный мотив для проявления различных созидательных усилий мышления;
  • дать таким создателям официальное признание;
  • вознаградить творческую деятельность;
  • содействовать росту как отечественной промышленности или культуры, так и международной торговли, посредством договоров, предоставляющих многостороннюю охрану.

Виды нарушений прав интеллектуальной собственности

К нарушению различных видов прав интеллектуальной собственности относятся:

  • распространение объектов, использующих методы, описанные в патентах (часто даже в случае независимого изобретения);
  • другие.

На Украине защита прав интеллектуальной собственности - это предусмотренная законодательством деятельность уполномоченных государством органов исполнительной и судебной власти по признанию, возобновлению и устранению препятствий, которые мешают субъектам права интеллектуальной собственности реализации их прав и законных интересов. В первую очередь хотел бы остановиться на законодательстве, которое регулирует правоотношения в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и предоставить короткий обзор норм гражданского, административного, криминального, таможенного законодательства и специальных законов в сфере интеллектуальной собственности, которые предусматривают судебный и административный способы защиты прав интеллектуальной собственности, а также устанавливают гражданскую, административную и криминальную ответственность за нарушение этих прав.

Судебная защита прав интеллектуальной собственности осуществляется судами общей юрисдикции, хозяйственными судами Украины, а в сфере публично-правовых отношений - административными судами, система которых сегодня формируется и в которой уже активно работает Высший административный суд Украины.

Ответственность за правонарушение в сфере ведения хозяйства определена в Хозяйственном кодексе Украины, в соответствии с которым применяются такие виды хозяйственных санкций:

  • возмещение ущерба;
  • штрафные санкции;
  • оперативно-хозяйственные санкции.

В специальном законодательстве Украины по вопросам интеллектуальной собственности также определено достаточно много способов защиты прав интеллектуальной собственности. Как правило, владелец нарушенных прав интеллектуальной собственности может воспользоваться не любым, а каким-то конкретным способом защиты этих прав. Чаще всего он прямо определен специальной нормой закона или следует из характера совершенного правонарушения. Чаще, однако, владельцу прав интеллектуальной собственности предоставляется возможность выбора способа его защиты.

Криминальным кодексом Украины установлена криминальная ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности в виде штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, конфискации имущества, ограничения или лишения свободы на определенный срок.

Административная ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности, предусмотренная Кодексом Украины об административных правонарушениях, применяется, в частности, при:

  • нарушении прав интеллектуальной собственности;
  • осуществлении действий, которые составляют акты недобросовестной конкуренции;
  • незаконном распространении экземпляров Аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеоигр, компьютерных программ, баз данных;
  • нарушении законодательства, которое регулирует производство, экспорт, импорт дисков для лазерных систем считывания, экспорт, импорт оборудования или сырья для их производства.

Международная защита интеллектуальной собственности

Развитием и защитой интеллектуальной собственности во всем мире занимается Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), основанная в 1967 году , и с 1974 года являющаяся специализированным учреждением ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности.

ВОИС оказывает содействие подписанию новых международных соглашений и модернизации национальных законодательств, способствует административному сотрудничеству между странами, предоставляет техническую помощь развивающимся странам и удерживает службы, которые облегчают международную защиту изобретений, знаков и промышленных образцов. При ВОИС действует центр по арбитражу и посредничеству. С 1999 года ВОИС предоставляет услуги по урегулированию споров, которые возникают при регистрации и использовании наиболее распространенных типичных названий доменов в Интернете (.com , .net , .org). ВОИС осуществляет управление 21 соглашением, которые охватывают основные аспекты интеллектуальной собственности. Ключевыми соглашениями являются Парижская конвенция об охране промышленной собственности (), Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (), Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации (), Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов ().

В 2000 году ВОИС учредила ежегодный Международный день интеллектуальной собственности , направленный на разъяснение роли интеллектуальной собственности в развитии.

Общественные цели интеллектуальной собственности

Финансы

Права на интеллектуальную собственность позволяют владельцам интеллектуальной собственности извлечь выгоду из собственности, созданную ими, предоставляя финансовые стимулы для создания интеллектуальной собственности и инвестиций в неё, и, в патентных случаях, оплату исследований и разработки.

Экономический рост

В Торговом соглашении по борьбе с контрафакцией говорится, что «эффективная защита прав интеллектуальной собственности имеет решающее значение для устойчивого экономического роста во всех отраслях и во всем мире».

Совместный исследовательский проект ВОИС и Университета Организации Объединенных Наций по оценке воздействия систем интеллектуальной собственности на шести азиатских странах показал «положительную корреляцию между укреплением системы ИС и последующего экономического роста».

Экономисты также показали, что ИС может быть препятствием для инноваций, если инновация резка. ИС создаёт экономическую неэффективность в случае монополии.. Препятствие для направления ресурсов на инновации может возникнуть, когда монопольные прибыли меньше, чем улучшение благосостояния общества. Эта ситуация может рассматриваться как провал рынка, а также вопрос о присвояемости.

Мораль

В соответствии со статьей 27 Всеобщей декларации прав человека, «каждый человек имеет право на защиту своих моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является». Хотя взаимосвязь интеллектуальной собственности и прав человека сложна, существуют аргументы в пользу интеллектуальной собственности.

Аргументы в пользу моральности интеллектуальной собственности:

Писательница Айн Рэнд утверждает, что защита интеллектуальной собственности является моральной проблемой. Она убеждена в том, что человеческий разум сам по себе является источником богатства и выживания, и что все имущество, им созданное, является интеллектуальной собственностью. Нарушение интеллектуальной собственности, следовательно, не отличается нравственно, от нарушения иных прав собственности, что ставит под угрозу сам процесс выживания и, следовательно, является аморальным актом.

Законодательство России в сфере интеллектуальной собственности

В России с 1 января 2008 года вступила в силу 4 часть Гражданского Кодекса (в соответствии с федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ), далее ГК РФ, раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», который определяет интеллектуальную собственность как список результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. Таким образом, согласно ГК РФ интеллектуальной собственностью являются

Другой специфической особенностью является то, что объектом интеллектуальной собственности являются нематериальные, неосязаемые объекты.

Результаты интеллектуальной деятельности могут быть получены в самых различных областях жизни человечества, поэтому их целесообразно упорядочить и классифицировать. При этом понятие «объект интеллектуальной собственности» подразумевает конкретный результат интеллектуальной деятельности.

Объекты интеллектуальной собственности можно классифицировать по различным признакам, но для целей наших исследований, целесообразнее всего разделить их на два больших класса:

Аналитическое знание и аналитические результаты используются главным образом в фундаментальной науке без непосредственного приложения к экономике.

Их использование не приводит к прямому экономическому эффекту на уровне субъектов финансово-хозяйственной деятельности - предприятий и фирм.

Иными словами, невозможно использовать объекты интеллектуальной собственности, содержащие аналитическое знание, в качестве нематериальных активов в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

С другой стороны, результат созидательных исследований - созидательное знание - ориентирован на социально-экономическую сферу и имеет определенный экономический эффект.

Созидательное знание используется в научно-производственных, производственных, научно-технологических организациях, где научные созидательные исследования объединены с опытно-конструкторской и производственно-технологической деятельностью (НИОКР).

Экономический эффект может быть получен от воплощения созидательного знания в конкретном изделии.

Отнесение объекта интеллектуальной собственности к тому или иному классу позволяет понять возможность его использования в качестве нематериального актива и получить от этого использования коммерческий эффект и прибыль.

Условия владения, пользования и распоряжения интеллектуальной собственностью определяются законодательством Российской Федерации, а также не противоречащими ему договорами (контрактами) сторон - субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и потребителей научной и (или) научно-технической продукции.

Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».

Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее Закон №5351-1) регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

Если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе №5351-1, то применяются правила международного договора.

В соответствии со статьей 6 Закона №5351-1, авторское право распространяется на произведения науки , литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Письменной (рукопись, машинопись);

Устной (публичное произнесение);

Звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и так далее);

Изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так далее);

Объемно-пространственной (модель, макет, сооружение и так далее);

В других формах.

Часть произведения (включая его название), которая является результатом творческой деятельности и может использоваться самостоятельно, является объектом авторского права.

Процессы;

Системы;

Способы;

Концепции;

Передача права собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17 Закона №5351-1.

Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от других частей этого произведения.

Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно.

Статья 14 Закона №5351-1 устанавливает, что авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения.

Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Работодатель вправе при любом использовании служебного произведения указывать свое наименование либо требовать такого указания.

В соответствии со статьей 15 Закона №5351-1, автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:

Право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя);

Право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;

Право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора).

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

Как мы уже сказали, все права на объекты авторских, патентных прав по общему правилу принадлежат тому, кто их создал, то есть автору.

Поэтому, чтобы впоследствии не возникло неприятных споров, и чтобы права на созданное работником произведение или программу возникли у работодателя, служебное задание должно быть оформлено письменно. Иначе права на использование результата труда работодателю придется покупать.

Давайте рассмотрим вопрос о том, как правильно оформить документы, чтобы избежать этой ситуации?

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона №5351-1, авторское право распространяется на произведения науки, литературы, искусства, являющиеся результатом творческой деятельности. Его объектами могут быть литературные, драматические, музыкальные произведения, сценарии, фильмы, картины, скульптуры, сборники, словари, переводы, аранжировки, дизайнерские решения и другие результаты авторского труда.

Распространяются авторские права и на программы для ЭВМ, а также базы данных в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Помимо этого существуют патентные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Условия отнесения объектов интеллектуальной собственности к той или иной группе предусмотрены статьями 4, 5 и 6 Патентного закона от 23 сентября 1992 года №3517-1.

Из сказанного видно, что необходимость в создании объектов авторского и патентного права может возникнуть практически в любой организации. Сотрудники таких организаций, как издательство, дизайнерских студий, компьютерных фирм, конструкторских бюро создают такие объекты чуть ли не ежедневно.

Поэтому документальному оформлению трудовых обязанностей работников, связанных с созданием объектов интеллектуальной собственности, нужно уделять должное внимание.

Если объект интеллектуальной собственности или патентных прав создается работником при исполнении служебных обязанностей, имущественные права на это произведение (изобретение), возникают у работодателя (статья 14 Закона №5351-1, пункт 2 статьи 8 Закона №3517-1).

Обратите внимание на тот факт, что при этом, автором произведения (изобретения) в любом случае будет признан его создатель, то есть, физическое лицо, и это будет его личное право, которое не может перейти ни к кому другому.

Однако, к работодателю могут перейти такие права, как право на распространение его экземпляров, публичный показ и сообщение в эфир, перевод, переделка, использование и так далее. Но для этого служебные обязанности работника по созданию произведений (изобретений) должны быть описаны в трудовом договоре или должностной инструкции.

Если же подобное задание является разовым и не относится к постоянной деятельности работника, тогда его можно оформить обычным приказом с приложением, в котором будет содержаться подробное описанием задания.

Сотрудник должен быть ознакомлен с возложенными на него обязанностями. Об этом будет свидетельствовать его подпись в трудовом договоре, расписка в ознакомлении с должностной инструкцией или приказом.

Обратите внимание!

При описании задания нужно указать:

Какую конкретно деятельность работодатель поручает работнику;

Что должно стать результатом данной работы.

Авторское (патентное) имущественное право состоит из различных правомочий, которые могут передаваться и самостоятельно. Поэтому в трудовом договоре может быть определен тот объем прав, который необходим работодателю.

1) подача заявки;

2) формальная экспертиза заявки;

3) публикация сведений о заявке;

4) экспертиза заявки по существу;

5) выдача патента.

Порядок оформления заявки и прилагаемых к ней документов установлен Правилами подачи заявки на изобретение.

Обратите внимание!

В числе документов, прилагаемых к заявке, обязательно должен быть документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

В процессе формальной экспертизы заявки проверяются только:

Наличие всех необходимых документов;

Соблюдение установленных требований к этим документам;

Соблюдение требования единства изобретения.

Срок для проведения такой экспертизы законодательно не установлен.

Если формальная экспертиза выявит нарушение требований к документам заявки, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы.

Публикация сведений о заявке производится по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки (или ранее - по ходатайству заявителя), прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом.

Сведения о заявке публикуются в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее ФИПС).

После публикации сведений о заявке знакомиться с документами заявки вправе любое лицо.

Отметим, что до официальной публикации сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца являются сведениями конфиденциального характера и охраняются в режиме служебной или коммерческой тайны (статья 139 ГК РФ).

Для проведения экспертизы заявки по существу необходимо подать ходатайство в ФИПС, причем такое ходатайство может быть подано как самим заявителем, так и третьими лицами (пункт 7 статьи 21 Закона №3517-1).

Экспертиза заявки по существу складывается из двух этапов:

1) определение соответствия заявленного изобретения требованиям, предъявляемым Законом №3517-1;

2) информационный поиск с целью определения соответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Законом №3517-1.

Экспертиза заявки по существу заканчивается принятием одного из следующих решений:

О выдаче патента;

Об отказе в выдаче патента;

О признании заявки отозванной.

В случае несогласия с решением заявитель может подать соответствующее возражение в Палату по патентным спорам Роспатента в течение 6 месяцев с даты получения такого решения.

Решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суд.

Все выданные патенты на изобретения подлежат регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации в соответствии с Порядком ведения Государственного реестра изобретений Российской Федерации, утвержденным Приказом Роспатента от 5 марта 2004 года №30 «О порядке ведения государственного реестра изобретений Российской Федерации».

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, им выдается один патент (статья 26 Закона №3517-1).

Выданный патент удостоверяет:

Приоритет изобретения (полезной модели или промышленного образца);

Исключительные права патентообладателя (пункт 2 статья 3 Закона №3517-1).

Права, предоставляемые патентом, можно подразделить на имущественные и неимущественные.

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Право авторства остается за создателем (создателями) объектов промышленной собственности всегда, даже если патентообладателями становятся иные лица.

Под имущественными правами понимаются права на использование запатентованного объекта в любой сфере предпринимательской деятельности. Такие права принадлежат только патентообладателю; они также именуются исключительными правами (статья 10 Закона №3517-1).

Нарушением исключительных прав патентообладателя является любое использование запатентованного объекта без разрешения патентообладателя, в том числе:

Ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;

Совершение вышеперечисленных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, а также в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

Осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Исключительные права на использование изобретения (промышленного образца, полезной модели) принадлежат патентообладателю.

Патентное законодательство устанавливает следующие способы использования изобретения (промышленного образца, полезной модели):

1) уступка патента;

2) лицензионный (сублицензионный) договор;

3) открытая лицензия;

4) принудительная лицензия;

5) наследование;

6) преждепользование;

7) решение Правительства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона №3517-1, патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (то есть уступить патент) любому физическому или юридическому лицу.

В этом случае все имущественные права передаются в полном объеме новому лицу, а прежний обладатель патента все права теряет (неимущественные права сохраняются за автором всегда).

Обратите внимание!

Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) и без такой регистрации считается недействительным.

Пункт 1 статьи 13 Закона №3517-1 предусматривает, что по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения (полезной модели, промышленного образца) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Если лицензионным договором предусмотрено право лицензиата разрешать третьим лицам использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях сублицензии, согласованных им с правообладателем либо определенных в лицензионном договоре, то такие сублицензионные договоры также подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 года №64 «О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных».

Патентообладатель имеет право подать в Роспатент заявление о готовности предоставить любому лицу право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия).

Любое лицо, изъявившее желание использовать запатентованный объект, на который открыта лицензия, заключает с патентообладателем договор о платежах. Такой договор не является лицензионным и регистрации не подлежит.

При отказе патентообладателя заключить заинтересованное в лицензии лицо может обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии.

Основанием для такого иска должен быть факт неиспользования либо недостаточного использования запатентованного изобретения или промышленного образца патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет (полезной модели - в течение трех лет) с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг.

Если патентообладатель не докажет, что названные факты обусловлены уважительными причинами, то суд примет решение о предоставлении принудительной лицензии.

В свою очередь патентообладатель может обратиться в суд с иском о прекращении такой принудительной лицензии, если обстоятельства, обусловившие ее предоставление, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходят по наследству в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона №3517-1.

Случается так, что объекты, тождественные запатентованным, уже используются (или планируются к использованию) иными лицами, но на момент регистрации заявки об этом неизвестно, так как патенты на такие объекты не оформлялись.

Патентное законодательство защищает права тех, кто использовал такие объекты (это называется правом преждепользования), при следующих условиях:

Использование должно быть добросовестным;

Объект должен быть создан независимо от автора запатентованного объекта.

При выполнении этих условий лицо, обладающее правом преждепользования, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование объекта без расширения объема такого использования (статья 12 Закона №3517-1).

Правительство Российской Федерации имеет право на основании пункта 4 статьи 13 Закона №3517-1, разрешить использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) без согласия патентообладателя.

При принятии такого решения должны быть соблюдены следующие условия:

Использование запатентованного объекта должно быть обусловлено интересами национальной безопасности;

Патентообладатель должен быть уведомлен о таком использовании в кратчайший срок;

Патентообладателю должна выплачиваться соразмерная компенсация.

Необходимо отметить, что из всех рассмотренных способов использования запатентованных объектов промышленной собственности в качестве нематериальных активов для целей бухгалтерского и налогового учета могут учитываться только исключительные права патентообладателя (то есть, это случаи получения патента и приобретения его в результате уступки).

Любое использование запатентованного объекта с нарушением патентного законодательства является нарушением патента.

В таких случаях патентообладатель вправе обратиться в суд с иском о прекращении нарушения патента и возмещении убытков, причиненных таким использованием (статья 14 Закона №3517-1).

Административная ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав предусмотрена пунктом 2 статьи 7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ).

В соответствии с данной статьей административная ответственность наступает за:

Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца;

Уголовная ответственность за нарушение охраняемых патентом прав установлена статьей 147 Уголовного кодекса Российской Федерации за составы правонарушений, аналогичные указанным в статье 7.12 КоАП РФ, с тем отличием, что названные деяния причинили крупный ущерб.

Поскольку критерии крупного ущерба применительно к данной статье в Уголовном кодексе Российской Федерации не сформулированы, отнесение ущерба к разряду крупных, производится исходя из обстоятельств конкретного дела.

Уголовная ответственность наступает также за совершение тех же деяний неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

С вступлением в силу главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта стало признаваться нематериальным активом для целей налогообложения прибыли НК РФ).

Для целей бухгалтерского учета ноу-хау в качестве нематериального актива не учитывается

Это объясняется тем, что ноу-хау не отвечает одному из условий, при котором результаты интеллектуальной деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива: на ноу-хау не может быть оформлен документ, подтверждающий исключительные права организации на него.

Что же касается налогового учета, то для него такой документ не обязателен - достаточно, чтобы у налогоплательщика был документ, подтверждающий само существование ноу-хау (то есть, это может быть внутренний документ организации).

Более подробно с вопросами, касающимися учета в научных организациях и особенностей учета НИОКР, Вы можете ознакомиться в книге ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» «Наука, проектирование с точки зрения научных организаций и потребителей».